Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «90. Легаты и фидеикомиссы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя. К этому моменту должны быть определены лица, которые призываются к наследованию, при этом призываемые лица еще не вправе получить наследуемое имущество до момента вступления в наследство.
Отказом от наследства считалось: а) прямое заявление об этом; б) непринятие наследства в установленные сроки и надлежащим способом.
Последствия при отказе от наследства могли быть самыми различными: 1) наследство мог принять подназначенный наследодателем другой наследник; 2) наследство могли принять прочие наследники той же очереди, которые присоединяли долю отказавшегося к своим долям; 3) наследство могли принять наследники другой очереди; 4) не исключалось такое положение, когда наследодатель распоряжался своим имуществом при помощи завещания, но все без исключения назначенные им наследники от принятия наследства отказались. Тогда наступали такие же последствия, как если бы завещания не было, и наследственное имущество целиком переходило к законным наследникам; 5) наследство объявлялось выморочным, если от наследства отказывались все до единого как законные, так и завещательные наследники. Права наследников обеспечивались исками, которые назывались требованием о наследстве. Это требование предъявлялось по поводу как вещей, так и правомочий, входивших в состав наследственного имущества. Такой иск получил название генерального иска. Со стороны претора защита наследственных прав осуществлялась при помощи преторского интердикта. Опираясь на него, преторский наследник мог потребовать от претора, чтобы тот ввел его во владение наследственным имуществом.
Открытие и принятие наследства
Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия.
Открытие наследства по римскому праву допускалось только в имуществе умершего физического лица.
Однако не всякое лицо способно было быть наследодателем и наследником.
Наследодателем признавалось лицо, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей; лицо, способное иметь активное имущество.
В древнейшем праве рабы и даже подвластные дети не могли быть наследодателями.
В позднейшем праве запрет распространяется уже только на частных рабов, поскольку и подвластные дети, и общественные рабы получили право на пекулий.
Не могло быть наследодателем юридическое лицо.
Наследство не открывалось после римлянина, подвергнутого наказанию за преступление в виде capitisdeminutiomedia.
После смерти перегринов наследование открывалось по праву их государства.
Наследником (heres) могло быть как физическое, так и юридическое лицо, которому переходило наследство умершего.
Наследниками могли быть даже рабы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти дети. Наследников могло быть несколько, и они назывались сонаследниками.
Не могли быть наследниками:
— перегрины и римляне, подвергнутые capitisdeminutiomedia;
— дети государственных преступников, вероотступники, еретики;
— вдова, нарушившая траурный год;
— родственники малолетнего, не испросившие ему опекуна.
Момент призвания к наследству (момент открытия наследства) не всегда одинаков.
Обычно это момент смерти наследодателя — в случае наследования определенным лицом по закону или по завещанию.
В других случаях момент призвания к наследству наступает позже, например:
— если наследник по завещанию назначен под условием — по наступлению этого условия;
— наследник зачат, но не рожден — с рождением.
Чтобы приобрести наследство, стать обладателем наследственного имущества, следовало вступить в наследство.
В римском праве различали две категории наследников: необходимые и добровольные, или посторонние.
Необходимые — это лица, находящиеся в момент смерти наследодателя под его непосредственной властью. Это были подвластные дети и рабы по завещанию (Гай, 2.156).
Они приобретали наследство в момент его открытия помимо своей воли. Отказаться от принятия они не могли. Такой закон был установлен для предотвращения ущерба кредитору в случае пассивного наследования. Преторскими эдиктами это несправедливое положение наследника впоследствии было изменено. Alieniiuris было предоставлено право воздержаться от наследства посредством невмешательства в его дела, а рабам — право отделить собственное имущество от наследства.
К добровольным наследникам относились все остальные наследники, которые в момент открытия наследства не находились под непосредственной властью наследодателя. Гай их называет посторонними (Гай, 2.161). В случае открытия наследства оно им только предлагалось. Они имели право принимать наследство или отказываться от него.
Форма волеизъявления была разной в зависимости от исторического периода. В древнейшее время необходим был особый торжественный акт — cretio; в позднейшее время волеизъявления выражалось или открытым бесформальным выражением, или путем совершения действий, свидетельствующих о наличии воли принять наследство (простое фактическое вступление в наследование).
Crеtio — торжественная устная форма — в присутствии свидетелей наследник заявлял о принятии наследства. Эта форма вышла из употребления в послеклассическую эпоху, была упразднена Юстинианом.
Фактически вступить в наследование означало действовать в качестве фактического наследника, т.е. «пользоваться наследственными вещами как наследник» (Гай, 2.166).
Недействительность завещания и ничтожность
Завещание может не иметь силы с самого начала (ничтожное) или потерять ее впоследствии.
Завещание ничтожно, если:
— завещатель не имел активной завещательной способности;
— не соблюдена форма завещания;
— нет действительного назначения наследника.
Завещание оспоримо, если оно составлено под влиянием обмана, принуждения, заблуждения.
Первоначально действительное завещание может затем потерять силу:
— в случае отмены завещателем завещания;
— если завещатель в силу capitisdeminutio потеряет активную завещательную способность по совершении завещания;
— если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную способность, или умрут раньше завещателя, или не примут наследства по завещанию;
— при нарушении интересов необходимых наследников.
Необходимое наследование (вопреки завещанию).
Римское право особенности принятия наследства
Наследственное право – это совокупность правовых институтов и норм, регулирующих порядок наследования.
Наследование (hereditas ) – это переход имущества умершего лица к другим лицам на правах собственности.
Б) имущественные права
В) имущественные обязательства (например, долги наследодателя)
Момент открытия наследства – день смерти наследодателя.
Вступление в наследство – момент, когда наследник выражает волю принять наследство, что влечет переход прав на наследство (более подр. см. в одном из вопросов лекции об этом).
1. Наследодатель – это лицо своего права (домовладыка), которое при жизни может быть носителем наследственных прав и обязанностей, т.е. это право и дееспособное лицо.
Не могли быть наследодателями юридические лица, лица с чужим правом, частные рабы.
2. Наследник – любое лицо, способное принять наследство:
А)постумы — физические лица, зачатые при жизни наследодателя, но еще не родившиеся к моменту его смерти
Б) физические лица – зачастую лица чужого права чаще всего (подвластные своего домовладыки)
В) юридические лица.
Условия для возникновения наследственных правоотношений:
1. полная дееспособность наследодателя
2. передаваемые вещи, права и обязанности должны были быть предметом наследства (к примеру, нельзя передать по наследству личные, семейные права)
3. наличие законных наследников
4. способность наследника к принятию наследства
5. заявление наследника о желании принять наследство.
I. По характеру правопреемства:
1. универсальное наследование – т.е. такое наследование, при котором наследник получает в наследство и имущественные права, и обязанности наследодателя
2. сингулярное наследование — т.е. такое наследование, при котором наследник получает в наследство лишь отдельные права на имущество наследодателя
II. В зависимости от цивильного или преторского права:[67]
1. цивильное наследование – наследование, основанное на цивильном праве, где наследником по закону мог стать только агнат (существовал в период республики)
2. преторское наследование – наследование, основанное на преторском праве, где наследником по закону мог стать не только агнат, но и когнатические родственники, а также оно характеризуется более простой формой завещания.
III. По способу передачи наследства:
В римском праве было представление о недопустимости одновременного наследования и по закону, и по завещанию. Преимущество имели наследники по завещанию.
Наследование по завещанию
Завещание (testamentum ) – это односторонняя сделка, распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержащее назначение наследника.
1. односторонняя сделка (пока жив наследодатель лица, указанные в завещании еще не наследники, а когда есть наследники, то уже мертв наследодатель)
2. вступает в силу после смерти наследодателя
3. наличие назначения наследника (т.е. наследники должны быть указаны поименно).
Условия действительности завещания:
1. Активная завещательная правоспособность наследодателя (testamenti factio activa) на момент составления завещания – т.е. он не должен быть душевнобольным, малолетним, расточителем, осужденным за порочащие преступления).
2. Соблюдение надлежащей формы (не обязательно в письменной форме, но важно, чтобы в присутствии 7 свидетелей).
Понятие и виды наследования. Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. Наследство состояло из имущественных прав наследодателя, а семейные и личные права не наследовались.
«Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habueril» – «Наследование есть не что иное, как преемственность во всей совокупности прав, которые имел умерший» (D. 50. 17. 62). Эта фраза выражает идею универсального преемства, однако такое преемство возникло не сразу, оно вырабатывалась в долгом процессе исторического развития.
Принятие наследства в римском праве
Чтобы правомочный должник получил право наследования, была необходима физическая смерть наследодателя. (546) Тогда наступала деляция наследства.
Чтобы получить субъективное право наследника требовать наследства, как было определено по завещанию или по закону, было необходимо, чтобы правильно назначенный наследник был жив и способен получить наследство. От правила о том, что наследник должен был быть жив в момент деляции, отступали в случае, когда после смерти наследодателя рождался postumus, и когда применялись правила о коммориентах. (547)
Возникшее субъективное наследственное право не могло быть осуществлено во всех случаях, поскольку были приняты законы Julia de maritandis ordinibus и Papia Poppea.
По этим законам наследственным правом обладали лица, находящиеся в браке; лица, имеющие детей, получали долю бездетных.
Неспособные к наследованию и недостойные лица по разным причинам, например, из-за убийства наследодателя, теряли наследство, и оно доставалось государству.
Heredes sui et necessarii являлись лица, находящиеся в момент смерти наследодателя под его непосредственной властью. Это были лица alieni juris и рабы. Считалось, что эти лица — домашние наследники и они определенным образом уже являются собственниками наследуемого имущества, и если они были правильно назначены наследниками, то могли принять выгоды и бремя наследства. (548)
Раб определялся наследником, если был под domenica potestas своего господина, и когда наследодатель был в долгах. Целью этого являлось то, чтобы раб уплатил кредиторам, или был провозглашен инфамным. (549)
Позднее по преторскому праву heredes sui et necessarii мог отказаться от наследства — jus abstinendi и тем самым избежать неприятных последствий принятия наследства.
Heredes voluntarii являлись правильно назначенными наследниками, которые, в момент открытия наследства не находились под непосредственной властью наследодателя. Heredes voluntarii имели право принимать наследство или отказываться от него.
Заявление о принятии наследства могло осуществляться различными способами.
Cretio являлось торжественным заявлением о принятии наследства. Оно обычно давалось не позднее 100 дней после деляции.
Heredes voluntarii, которые не должны были давать cretio, могли ограничиться неформальным заявлением (hereditatis aditio) о том, что принимают наследство. Для этого заявления не существовало строго определенного срока, но обычно оно давалось в течение одного года из-за опасности присвоения наследства тем, кто им владел этот срок (usucapio hereditatis).
То же значение, что и hereditatis aditio, имело и pro herede gestio, представлявшее собой опосредственное волеизъявление того, кто являлся наследником, и бывшее типичным примером конклудентных действий.
Можно было и не осуществлять наследственные права, или in jure cessio hereditatis. Это могли совершить heredes voluntarii.
Передача наследственных прав, или transmissio hereditatis, имела место, когда назначенный наследник умирал после наследодателя, но до заявления о принятии наследства. В этот срок инте-статные наследники умершего лица могли принять наследство, на которое претендовал бы их предшественник, если бы жил.
До принятия одним или несколькими наследниками наследство являлось hereditas jacens — “лежачим” наследством. В древнем праве вещи наследодателя считались отдельным имуществом (uni-versitas juris) и входили в res nullius. Собственность на эти вещи осуществлялась оккупацией, если речь о наследниках не заходила в течение года. Это было usucapio hereditatis.
В классическом и постклассическом праве в период между открытием и принятием наследство считалось принадлежащим особому правовому лицу, что проистекало из фикции, согласно которой наследодатель все еще был жив. (550)
Все требования и долги наследодателя, кроме строго личных требований и долгов, переходили к наследникам пропорционально величине их доли в наследстве. Поэтому наследники были правомочны получить по требованиям, и обязаны уплатить все долги наследодателя.
Так как существовала обязанность наследников уплатить долги наследодателя и тогда, когда наследство являлось активным, а наследник имел долги, чтобы защитить кредиторов наследодателя, была предусмотрена мера, называемая separatio bonorum, или beneficium separationis. На основании beneficium кредитор наследодателя получал гарантию, что наследственное имущество не будет включено в имущество наследников, пока долги не будут выплачены полностью.
Когда пассив наследства превышал актив, наследники получали jus abstinendi или beneficium inventarii. По jus abstinendi heredes sui имели право отказаться от наследства. По jus inventarii все наследники имели право инвентаризировать (провести опись) наследства и отвечать за долги наследодателя лишь в пределах действительной стоимости описанного наследства.
Понятие наследования. Универсальное и сингулярное наследственное правопреемство
1. Завещанием (testamentum) в римском праве признавалось не всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника. По классическому праву требовалось, чтобы такое назначение было в самом начале завещания. Назначение наследника составляло существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имелись даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не был назван в этом распоряжении в качестве наследника (никому не дано nomen heredis, имя наследника), завещание не было действительным. Назначением наследника, однако, завещание могло не исчерпываться; в нем могли также содержаться отказы (легаты), назначаться опекуны к малолетним наследникам и т.п.
2. Завещание является односторонней сделкой, т.е. оно выражает волю только завещателя. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при условии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания (как, например, согласие одаряемого при дарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт.
Односторонний характер завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.
§ 2. Условия действительности завещания
1. Для совершения завещания требовалась специальная способность — testamentifactio activa. Такая способность требовалась в момент совершения завещания. Завещательной способности не имели недееспособные (душевнобольные, малолетние, расточители), лица, осужденные за некоторые порочащие преступления, и пр.
2. Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древнейшее время, постепенно упрощалась, но все-таки даже в праве Юстиниана была достаточно сложной (требовалось присутствие семи свидетелей, письменная форма не была безусловно обязательной). Наряду с частными завещаниями совершались и публичные (при участии органа государственной власти): а) путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата; б) путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение.
3. Наследник должен быть назначен лично завещателем (нельзя назначать наследником, «кого выберет Тиций»), ясно и точно; должно быть назначено «определенное лицо», personacerta. К числу неопределенных лиц (personae incertae) первоначально относили, в частности, постумов (т.е. лиц, зачатых при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившихся), а также юридических лиц, в позднейшем императорском праве назначение наследниками и тех и других было допущено. Но во всяком случае лицо, назначаемое наследником, должно было обладать testamentifactio passiva, т.е. способностью быть назначенным наследником. Такой способности не имели, например, лица, которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, а также дети государственных преступников и др. Некоторые лица, хотя и имели testamenti factio passiva, но не могли получать наследство полностью или в части, если не отпадает обстоятельство, признаваемое по закону препятствием для получения наследства. Так, по законам Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью холостые мужчины в возрасте 25—60 лет и незамужние женщины 20— 50 лет могли получать наследство по завещанию только после ближайших родственников; после всякого другого завещателя они получали наследство лишь в том случае, если в течение 100 дней после открытия наследства вступали в брак и т.д.
Назначение наследника под условием допускалось, если условие имело характер отлагательного (см. разд. VI, гл. III, § 3, п. 3). В этом случае наследство открывалось не в момент смерти наследователя, а по наступлении условия . Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречило принципу римского наследственного права: «semel heres semper heres» (лицо, раз ставшее наследником, остается на положении наследника навсегда, а между тем наступление отменительного условия привело бы к прекращению прав и обязанностей наследника).
Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается ненаписанным и наследник признается назначенным безусловно.
Равным образом не допускается назначение наследника с включением срока (безразлично — отменительного или отлагательного); при нарушении этого требования сроки считаются ненаписанными.
4. Примером отлагательного условия может служить под-назначение наследника (substitutio). Наиболее распространенный вид субституции сводился к тому, что в завещании назначался как бы запасной наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине (смерти, нежелания принять наследство и т.п.) не сделается наследником.
5. В завещании назначение наследника иногда сопровождалось возложением (modus) на наследника выполнения каких-либо действий, использования имущества по определенному назначению (например, на наследника возлагалась обязанность поставить памятник на могиле завещателя). Если наследник, получивший имущество sub modo (с возложением) , не выполнит возложения, допускались меры понуждения в административном порядке.
§ 3. Обязательная доля ближайших родственников
1. Как было указано выше (гл. I, § 2 настоящего раздела), древнейшая известная нам римская система наследования по закону (относящаяся к эпохе законов XII таблиц) исходила из семейной общности имущества и агнатского родства. В соответствии с этим законы XII таблиц признают первоочередными наследниками ab intestate непосредственно подвластных наследователя (детей, внуков от ранее умерших детей и т.п. при условии, если они к моменту открытия наследства не вышли из-под власти домовладыки). Эти наследники называются «своими» (heredes sui), а вместе с тем «необходимыми» (necessarii) в том смысле, что они получают наследство независимо от их воли принять наследство. Если после наследователя не оставалось «своих наследников», к наследству призывался ближайший по степени агнатский родственник (agnatus proximus).
Если ближайший агнат не принимал наследства, то оно не переходило ни к следующему по степени родства, ни к кому-либо другому, а становилось выморочным, т.е. действовал принцип однократности призвания к наследству. Это выражалось афоризмом: «в наследовании по закону (т.е. по закону XII таблиц) не допускается successio, преемство», между наследниками разных степеней или категорий. Только в том случае, если после наследователя не осталось и агнатов, к наследству призывалась третья группа наследников — gentiles, члены одного с наследодателем рода.
2.. По мере развития хозяйственной жизни — и на ее базе всех вообще сторон общественной жизни — патриархальная семья разлагалась.
На смену семейной собственности, пришла индивидуальная частная собственность. В связи с этим система наследования, построенная на принципе агнатского родства, утратила свое основание. «Живой голос народа» — преторский эдикт — уловил новые требования жизни и, не производя радикальной реформы, придал все-таки известное значение родству по крови (когнатскому), которое в изменившихся условиях стало важнее агнатского. Именно претор обеспечивал владение наследственным имуществом (bonorum possessio), соблюдая следующую очередность. На первом месте он поставил детей (li-beri); категория liberi отличалась от sui heredes древнереспубликанского права тем, что в состав liberi входили также эманципированные дети. Претор употреблял здесь (нередко применявшийся им и в других случаях) прием фикции, а именно: он предписывал судье предположить, что эманципация не повлекла за собой capitis deminutio minima. Претор учитывал при этом, что зманципированные дети со времени эманци-пации работали, так сказать, на себя; в их пользу шли и всякие приобретения по сделкам. Напротив, дети, оставшиеся под властью домовладыки приобретали все для него, так что известная доля наследства представляла собой результат их деятельности. Поэтому претор, давая bonorum possessio одинаково всем детям — как подвластным, так и эманципированным, — установил требование, чтобы эманципированные дети при разделе наследства присоединили к нему и то имущество, которое они приобрели после эманципации (так называемая collatio bonorum).
Вторую (по очереди) группу наследников в преторском эдикте составляли legitimi, т.е. лица, которые имели право наследования по законам XII таблиц, другими словами, агнатские родственники. В третью очередь преторский эдикт призывает cognati, кровных родственников (до шестой степени включительно) в порядке близости (к наследодателю) по степени. Наконец, на четвертом месте претор предоставляет наследство по закону пережившему супругу — мужу или жене.
Помимо включения в круг законных наследников кровных родственников и пережившего супруга, претор провел еще одно новшество: он установил преемство призвания между наследниками разных классов и степеней. Именно, если призываемое к наследству лицо не принимало наследства, наследство теперь не становилось выморочным; оно открывалось следующему по очереди кандидату.
3. Императорское законодательство обеспечило окончательную победу за преторскими принципами наследования как более отвечавшими потребностям жизни. Сначала (еще в период принципата) были введены частичные дополнения к правилам наследования: за матерью признали предпочтительное перед агнатами право наследования после детей, и обратно, дети получили такое же право наследования после матери.
§ 2. Наследование по закону в юстиниановом праве
Наследованием назывался переход имущества, прав и обязанностей после смерти лица к одному или нескольким иным лицам по завещанию или по закону.
В римском праве открытие наследства и установление наследников осуществлялись в момент смерти наследодателя. Право собственности на наследуемое имущество наследники приобретали не в момент открытия наследства, а после его принятия.
Принятие наследства является односторонним действием наследников, которые свидетельствовали о наличии у них желания вступить в наследство.
Способы принятия наследства:
1) прямое волеизъявление наследников;
2) фактическое поведение лица, которым оно подтверждает принятие им наследства.
Срок для принятия наследства в римском праве не был установлен. Однако принятие наследства являлось регламентированной процедурой. При принятии наследства наследник должен был составить опись наследственного имущества. Моментом принятия наследства считался момент перехода всех прав и обязанностей наследодателя независимо от времени составления описи и факта ее окончания.
Универсальное и сингулярное преемство в наследовании.
В римском праве выделяли универсальное и сингулярное правопреемство.
При универсальном правопреемстве наследник при вступлении в наследство приобретал все имущество наследодателя или завещанную ему долю как единое целое и одномоментно. В данном случае к наследнику переходили все права и обязанности наследодателя, даже если наследник о некоторых из них не знал, принимая наследство. Универсальное правопреемство отличалось тем, что наследник фактически занимал правовое положение наследодателя, принимая все права, выгоды, льготы, а также обременения, принадлежавшие наследодателю до момента смерти.
Сингулярное правопреемство отличалось тем, что к наследникам переходили лишь отдельные права и обязанности наследодателя. Это было возможно путем установления в завещании завещательного отказа или легата. Legat — распоряжение завещателя наследнику по завещанию совершить полезные действия в пользу третьего лица (легатария). С точки зрения римского права между наследником, обремененным легатом и легатарием, возникало обязательство, в которых легатарий был кредитором, так как имел право требовать совершения действия в свою пользу, а наследник, обремененный легатом, — должник, ибо он обязан совершить полезные действия в пользу легатария.
В период Империи наряду с легатом появилась такая форма отказов, как фидеокомиссы (fidicommissa) — распоряжение наследодателя наследнику в виде фидикомиссара.
Отличия от легата:
1.Могли возлагаться и на наследника но завещанию и по закону.
2.Были в виде кодициллов — приписок к завещанию, но строгой формы не было; были гораздо более неформальные, чем легаты, намного демократичней.
В римском праве открытие наследства и установление наследников осуществлялись в момент смерти наследодателя.
Право собственности на наследуемое имущество наследники приобретали не в момент открытия наследства, а после его принятия.
За время между открытием наследства и его принятием имущество, входящее в наследственную массу, называлось лежачим наследством (hereditas iacens), так как наследственное имущество никому не принадлежало. В древнейшем римском праве такое имущество считалось бесхозяйным (res nulljus), поэтому любое лицо, захватив его и владев им год, становилось собственником. Позднее в классическом праве для устранения посягательств лежачее наследство до принятия наследниками числилось за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.
Принятие наследства является односторонним действием наследников, которые свидетельствовали о наличии у них желания вступить в наследство.
Способы принятия наследства:
1) прямое волеизъявление наследников;
2) фактическое поведение лица, которым оно подтверждает принятие им наследства.
В случае отказа от наследства или нежелания его принимать от наследников первой очереди требовалось особое заявление. Остальные наследники имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его. При этом отсутствие этих действий или заявлений говорило о переходе права на принятия наследства к следующему наследнику.
Срок для принятия наследства в римском праве не был установлен. Однако принятие наследства являлось регламентированной процедурой. При принятии наследства наследник должен был составить опись наследственного имущества. Моментом принятия наследства считался момент перехода всех прав и обязанностей наследодателя независимо от времени составления описи и факта ее окончания.
Наследование по праву представления осуществлялось, если в момент смерти наследодателя в живых из числа нисходящих родственников остались дети от ранее умершего сына или дочери. Они приобретали право на получение той доли, которая досталась бы их умершим отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.
В тех случаях, когда на наследство претендовали несколько наследников, они признавались совместными собственниками наследства (сонаследниками), но в пределах своих наследственных долей.
При непринятии наследства ни одним из означенных в завещании наследников, при незаявлении требования со стороны наследников по закону наследство считалось выморочным и переходило в распоряжение казны или церкви; наследство считалось таким, если в течение 30 лет не последовало законно заявленных притязаний на него.
После смерти гражданина все имущество, являющееся его прижизненной собственностью, переходит к наследникам. Ими могут стать правопреемники по закону или оформленной последней воле завещателя. То есть, наступает наследственное правопреемство владений усопшего. Само преемство, как процесс, подразделяется на несколько видов.
Выделяют две разновидности наследования: универсальный и сингулярный.
Понятие универсального правопреемства использовалось в римском праве для определения процесса наследования. Римляне подразумевали под наследованием передачу ценностей скончавшегося одному или нескольким гражданам – преемникам. В
наследственную массу входили не только выгодные приобретения, но и обязательства, неразрывно связанные с объектами дарения.
При универсальном порядке для переоформления всех прав потребуется единый передаточный акт. Сингулярный порядок допускает составление разрозненной документации на выборочные или отдельные элементы, изъятые из общей массы (ст. 58 ГК РФ «Правопреемство при реорганизации юридических лиц»).
К случаям применения сингулярного правопреемства относятся:
- переуступка требований;
- передача отступного;
- перевод долговых обязательств.
Субъекты правоотношений, которые принимают участие в сингулярном правопреемстве:
- Правопредшественник. Это тот человек или юридическое лицо, которое обладало первоначально рассматриваемыми правами или обязанностями.
- Правопреемник — это физическое или юридическое лицо, которое в результате приобретёт эти права и обязанности.
Объективной стороной данного процесса является список передаваемых прав и обязанностей.
Передача может производиться либо в связи с необходимостью, либо по желанию сторон:
- Примером передачи по необходимости может быть процесс наследования.
- Передача по желанию может быть произведена в случае, например, если речь идёт о тяжелобольном человеке, который, в перспективе, может потерять вменяемость своих мыслей и поступков.
В гражданском праве полное правопреемство является гораздо более распространённым по сравнению с сингулярным.
Реферат: Наследование в Римском праве
- Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения.- М.: 1997.
- Гай. Институции/ Перевод с лат. Дадынского Ф под ред.Савельева В.А Кофанова Л.Л. М., 1996.
- Дигесты Юстиниана. Перевод и комментарии Перетерского И.С. М., 1984.
- Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2000.
- Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права, Л., 1974.
- Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1948.
- Новицкий И.Б. Римское частное право. М., 1995.
- Омельченко О.А. Основы римского права. М., 1994.
- Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956.
- Письма Плиния Младшего (книги I-X). Издание подготовили М.Е. Сергеенко, А.И. Доватур. М., «Наука», 1983.9. Савельев. В.А. Римское частное право. М., 1995.
- Плутарх. Избранные жизнеописания. В 2-х т. М., 1987.11.
- Тацит, Публий Корнелий. Анналы. Пер. А.С. Бобович. М., 199310.
- Цицерон. Избранные сочинения. М.,1975.
- Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М. Черниловского. М., 1984.
- Черниловский З.М. Римское частное право. Элементарный курс. М., 1997.
Наследование (hereditas) — это универсальное преемство по случаю смерти, которое может быть уменьшено преемством сингулярным в пользу третьего лица. Универсальным (in universum jus) оно называется потому, что преемник получает от наследодателя как права, так и обязанности. Классическое определение наследования дает Юлиан: «Наследование есть не что иное, как преемство в универсальном праве всего того, что бы умерший ни имел» (D., 50.17. 62). Кроме универсального бывает еще преемство сингулярное, т.е. одностороннее. Основной формой сингулярного преемства являются так называемые завещательные отказы, т.е. распоряжения наследодателя, в которых он отказывает (т.е. выделяет и передает) третьему лицу (не входящему в число наследников) отдельные вещи или отдельные права из состава наследства, но при этом не передает никаких обязанностей. Конечно, такой отказ становится действительным только в том случае, когда погашены наследственные долги.
Под наследованием в современном законодательстве подразумевается процесс передачи имущества умершего наследодателя его наследникам. Это же относится и к термину «правопреемство», но лишь в сфере частного права.
Так, после кончины собственника наследники наделяются правами и обязательствами, которыми ранее был наделён наследодатель. Таким образом, к ним переходят не только объекты его имущества, но и штрафы, задолженности по кредиту и другие долговые обязательства.
При этом, правопреемство содержит разновидности, которые применяются в зависимости от сложившейся правовой ситуации. Каждый из видов этой сферы отличается своими уникальными особенностями. Сегодня мы предлагаем Вам узнать о том, что такое универсальное правопреемство.
СПРОСИТЬ ЮРИСТА — БЫСТРЕЕ чем читать! ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ пока остальные за это ПЛАТЯТ!
Главным отличием данных видов правопреемства выступает различный объём приобретаемых прав. В случае универсального перехода права гражданин получает их все сразу, а при сингулярном – отдельные права.
При этом, в первом случае необходимо оформить единый передаточный акт, а при сингулярном правопреемстве можно оформить различные объекты наследства, руководствуясь положениями статьи 58 Гражданского Кодекса РФ и составив сразу несколько актов передачи.
На сегодняшний день к сингулярным прецедентам можно отнести следующие:
- перевод долговых обязательств;
- передача отступного;
- а также переуступка требований.
Данный тип отношений формируется в юридической практике, когда при переходе объекта допускается возможность выбора.
В случае универсального правопреемства недопустима передача личной ответственности гражданина, который уступает свои права и обязанности. Например, к подобным случаям сегодня можно причислить материальную ответственность за то, что бывший владелец нанёс порчу земельному участку или помещению.
Касаемо перехода недвижимости, он невозможен в следующих случаях:
- При переходе прав на ипотечное жильё, которое обременено залогом, а также на доли недвижимости, которые обременены сервитутом.
- Не допускается переход процентов по задолженности в шестимесячный срок, с момента смерти заёмщика до получения прав на недвижимость его наследниками.
- В случае доверительного управления, которое требует переоформления на нового собственника документации.
В случае ликвидации, а не реорганизации компании, её правоспособность теряет юридическую силу, а это значит, что переход владения – недопустим!
Общие положения наследственного права (римское право)
В римском наследственном праве были установлены следующие принципы:
- Правоотношения, в которых участвовал умерший, с его смертью не прекращаются.
- Место умершего гражданина занимает его наследник.
- Правопреемник принимает все обязанности и права лица.
- В составе наследственной массы переходят и долги умершего.
- Наследством считается все имущество гражданина, которое может передаваться.
- Обязанности и права, связанные с личностью умершего, к преемникам не переходят.
Наследование по закону в римском частном праве понималось как универсальное преемство (сукцессия). Оно предполагало, что к наследникам переходит весь имущественный комплекс как единое целое одновременно, со всеми пассивами и активами.
Наследство считалось правопреемством во всех правах, которыми был наделен умерший. В результате имело место своего рода продолжение юридической личности наследодателя в лице преемника.
Основой наступления преемства был достаточно сложный юридический состав. Его элементами являлись:
- Смерть наследодателя. Наследство живого гражданина не передается.
- Правомерность умершего иметь преемников. Ее, к примеру, не имели юнианские латины (неграждане).
- Преемник должен быть живым в момент открытия наследства и иметь пассивную завещательную правоспособность.
Оно имело место, если умерший не оставил завещания, если оно недействительно или если субъекты, указанные в последней воле, отказались от преемства.
Условием наследования по закону в римском праве считалось окончательное выяснение факта ненаступления наследования по завещанию. Соответственно, дело не открывалось, пока субъекты, указанные в последней воле, не решат, будут они принимать наследство или нет. После выяснения этого вопроса к преемству призывался гражданин, оказавшийся на первом месте в очередности наследования. По закону , если указанный субъект отказывался от преемства, к наследству призывался следующий за ним.
В разные эпохи развития юридической системы очередность наследования по закону была разной.
87. Открытие и принятие наследства. Лежачее наследство. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Наследование по праву представления. Сонаследники Наследство открывалось со смертью наследодателя. В этот же момент определялись лица, призываемые к
§ 3 Наследственная трансмиссия Наследственная трансмиссия в самом общем виде представляет собой переход права на принятие наследства (ст. 1156 ГК?РФ).Полагаем правильным восстановление в самом названии статьи 1156 ГК?РФ традиционного для наследственного права понятия
Вопрос 119. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Раздел наследственного имущества. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному
1. понятие римского частного права В Риме существовали две отрасли права – публичное и частное право. Ульпиан дает следующее определение: «Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное – то, которое к пользе отдельных
1.«Лежачее» наследство. 2. Приобретениенаследства и его последствия. 3. Иски онаследстве
«ЛЕЖАЧЕЕ»НАСЛЕДСТВО
Вмомент смерти наследодателя происходитоткрытие наследства. К открытию наследстваприурочивается определение лиц,призываемых к наследству.
Но призываемыелица еще не приобретают права на самонаследственное имущество, пока невступят в наследство.
За время междуоткрытием наследства и его принятиемнаследственное имущество не принадлежитникакому определенному лицу; это —«лежачее» наследство, как бы ожидающеесвоего субъекта.
Вдревнейшем римском праве правовоеположение «лежачего» наследствапонималось очень примитивно: непринятоенаследственное имущество рассматривалоськак бесхозное, и хотя к нему не применялосьправило о захвате бесхозных вещей, новсе же любое лицо, захватив вещи из«лежачего» наследства и провладев имигод, становилось собственником,несмотря на то, что условий для приобретенияправа собственности по давности здесьне было.
Вклассическом праве «лежачее» наследствоперестали считать бесхозяйным имуществом.До принятия наследником это имуществокак бы числили за умершим; говорили, чтонаследство хранит в себе личностьумершего.
Вступлениев наследство могло быть совершено илипрямым выражением воли (притом вдревнем цивильном праве — строгоформальным выражением, в преторском ипозднейшем праве Юстиниана также инеформальным), или же самим поведениемлица в качестве наследника; например,наследник взыскивает причитающиесясуммы с должников наследодателя, платитдолги его кредиторам и т.п.
Вступаяв наследство, наследник не толькоприобретает соответствующие права, нои становится ответственным пообязательствам наследодателя.
Дажеесли наследство состояло почти из однихдолгов наследодателя, универсальныйхарактер наследственного преемстваприводил в доюстиниановом праве кответственности наследника по долгамнаследства.
Наследник считалсяпринципиально ответственным за долгинаследства неограниченно, как засвои собственные. Избежать такойнеограниченной ответственности наследникмог только с помощью радикальной меры— непринятия наследства, если его пассивпревышает актив.
Вправе Юстиниана было установлено, чтоесли наследник произведет (с участиемнотариуса, оценщика, кредиторовнаследства, легатариев) опись и оценку(инвентарь) наследственного имущества,то ответственность наследника подолгам наследства ограничиваетсяразмерами актива наследства Опись иоценка наследства должны быть составленыне позднее трех месяцев после того, какнаследник узнал об открытии наследства(а приступить к составлению описи иоценки нужно было в течение первогомесяца).
Описьи оценка наследства имели практическоезначение в тех случаях, когда внаследственном имуществе много долгови для наследника возникала опасность,что его собственное имущество взначительной мере пойдет на удовлетворениекредиторов наследодателя.
Но положениемогло быть и иное: в наследстве активпревышает пассив, но у наследника многосвоих долгов.
Принятие наследстваприводило к слиянию обеих имущественныхмасс — наследника и наследодателя: каккредиторы наследника, так и кредиторынаследодателя (а также легатарии) моглиискать удовлетворение из всегообъединенного имущества.
При большойзадолженности наследника кредиторынаследодателя рисковали не получитьудовлетворения из-за этой конкуренциикредиторов наследника (причем этот фактне мог быть ими учтен, когда они оказываликредит наследодателю). Для огражденияинтересов кредиторов наследствапреторским эдиктом была введена льготаотделения.
Эта льгота состояла в том,что кредиторам наследства былопредоставлено право потребоватьотделения наследственного имуществаот собственного имущества наследникас тем, чтобы наследственное имуществопошло в первую очередь на удовлетворениекредиторов наследства, затем на выплатулегатов и лишь возможный остаток былиспользован на удовлетворениекредиторов наследника.
Римское право особенности принятия наследства
2) неосновательное обогащение — обязательство, которое возникало, когда одно лицо (приобретатель) без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), т. е. вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого.
Источники неосновательного обогащения:
а) иск о возврате предоставления, основание которого не осуществлялось, т. е. того, что получено другим лицом вследствие неосуществления основания, которое имелось в виду, когда совершалось предоставление
б) иск о возврате полученного в результате недобросовестного приобретения или кражи
в) платеж несуществующего долга, условиями истребования которого обратно являлись:
— отсутствие долга, который был оплачен данным платежом
— произведение ошибочного платежа из-за добросовестного заблуждения плательщика
— совершение платежа несоответствующим лицом или несоответствующему лицу.
Обязательства как бы из деликта — обязательства, которые наступали, когда обязательство возникало из-за совершенного правонарушения, которое не подпадало ни под один деликт.
Виды обязательств как бы из деликта:
1) ответственность за вылитое или выброшенное на улицу или площадь, которая наступала независимо от личной вины хозяина дома или квартиры, откуда было вылито или выброшено
2) ответственность за поставленное или подвешенное на здании или в квартире
3) ответственность судьи за ненадлежащее ведение судопроизводства
4) ответственность хозяев судов и постоялых дворов за имущественный вред, причиненный умышленными действиями их слуг.
По римскому праву завещание — это распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержавшее назначение наследника, без указания которого завещание признавалось не имеющим юридической силы. Также в завещании могли заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты, фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.
Завещание являлось односторонней сделкой, выражавшей волю наследодателя, который мог в любой момент и без каких-либо ограничений изменить или отменить составленное им ранее завещание.
Условия действительности завещания:
1) наличие специальной правоспособности для составления завещания, так как завещателями могли быть только дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Завещателями не могли быть недееспособные, расточители, осужденные за порочащие преступления и др.
2) надлежащее назначение в завещании наследника, который должен был обладать специальной правоспособностью, т. е. способностью быть назначенным в качестве наследника. Наследниками не могли быть дети государственных преступников, рабы, перегрины и др.
3) соблюдение установленной формы завещания.
1) testamentum comitis calatis, т. е. объявление и утверждение перед Народным собранием своей воли
2) testamentum in procinctu, т. е. объявление воином своей воли либо перед вступлением в поход, либо перед сражением.
1) устные (объявление и утверждение перед Народным собранием, объявление воином перед походом или сражением)
2) письменные (изложение завещателем своей воли на навощенных табличках, скрепленное подписями завещателя и не менее семи присутствующих лиц: завещателя, пяти свидетелей, доверенного лица, которое в последующем исполняло завещание).
Условия ничтожности завещания:
1) отсутствие у завещателя завещательной правоспособности
2) несоблюдение формы завещания
3) отсутствие действительного назначения наследника
4) совершение завещания под заблуждением, принуждением или обманом.
В римском праве завещание признавалось недействительным в случаях:
1) отмены его завещателем, которая в древнейшем римском праве производилась путем составления нового завещания, а по преторскому праву — путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей)
2) потери завещателем завещательной правоспособности
3) утраты назначенными наследниками своей специальной правоспособности, т. е. способности быть назначенными в качестве наследников
4) смерти наследников ранее смерти завещателя
5) непринятия наследниками наследства, т. е. отказа от наследства
6) нарушения прав на обязательную долю.
Наследование по закону — наследование, которое происходило в установленном законом порядке.
Основной признак наследования по закону — наличие родства между наследником и наследодателем.
Законы XII таблиц различали следующие три очереди наследников:
1) «свои» или «необходимые» наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью (дети, внуки от ранее умерших подвластных детей). В тех случаях, когда после умершего не оставалось наследников первой очереди, к наследству призывалась вторая очередь
2) агнаты — лица, принадлежащие к одной семье и находящиеся под властью умершего главы этой семьи (братья, сестры, мать умершего). При наличии нескольких агнатов к наследованию призывался ближайший агнат, т. е. то лицо, которое имело ближайшую родственную связь с наследодателем, а если ближайший агнат не принимал наследства, то согласно закону последующий не призывался к наследованию
3) когнаты, которыми являлись все кровные родственники умершего. При этом не имела значения степень родства.
В ходе развития римского права происходил процесс вытеснения агнатического родства в качестве основания наследования когнатическим.
Преторским правом цивильная система наследования, которая была основана на агнатическом родстве, была заменена преторской системой наследования, включавшей следующие четыре очереди наследников:
1) дети наследодателя, в том числе и эмансипированные
3) когнаты, имеющие родство с наследодателем до шестой степени включительно
4) переживший наследодателя супруг (супруга).
В тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследство, оно открывалось следующему за ним по порядку наследнику (Преторский эдикт о bonorum possessio).
По Уложению Юстиниана различали пять очередей законных наследников:
1) все нисходящие наследники (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т. д.), при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя
2) восходящие родственники наследодателя (отец, мать, дед, бабка и т. д.), полнородные родные братья, сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер
3) неполнородные братья и сестры наследодателя
4) все остальные боковые родственники наследодателя, причем независимо от степени их родства умершему
5) супруг(супруга) наследодателя.
45. Понятие и виды наследования
Наследование – это переход прав и обязанностей умершего физического лица к другим лицам. Наследование осуществляется в порядке универсального правопреемства, т.е. наследник, принимая наследство, приобретает все права и обязанности наследодателя (или определенную наследственную долю, если наследников двое и более). Универсальное правопреемство отличается от так называемого сингулярного правопреемства, предоставляющего правопреемнику определенные права без обременения обязанностями.
В процессе наследования выделялось два этапа: открытие наследства (смерть наследодателя) и принятие наследства. Право собственности у наследника на наследуемое имущество возникало лишь после принятия наследства. Право на принятие наследства зависело от усмотрения наследника, за исключением наследников первой очереди по Законам XII таблиц, которые являлись «необходимыми наследниками» и обязаны были принять открывшееся в их пользу наследство, независимо от своей воли отказ от принятия наследства в таком случае не допускался. Также необходимым наследником признавался раб, отпущенный наследодателем на свободу и назначенный наследником по завещанию.
Наследование в Древнем Риме было возможно по завещанию или по закону (если завещание не было составлено или признано недействительным либо наследник, указанный в завещании, не принял наследство).
Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя. После открытия наследства определяется круг лиц, призываемых к наследству.
В архаичный период юридически положение открытого, но не принятого наследства («лежачее наследство») приравнивалось к положению бесхозного имущества. И хотя к нему не применялось правило о допустимости свободного захвата бесхозных вещей, любое лицо, захватив вещь из открытого наследства и провладев ею в течение одного года, становилось ее собственником. В классический период лежачее наследство до принятия его наследником все же стали числить как бы за умершим. Подобная конструкция с использованием правовой фикции в отличие от понимания лежачего наследства лишь как бесхозного имущества позволила бороться с разного рода посягательствами на лежачее наследство.
Наследник вступал в наследство либо прямым выражением своей воли, строго формальным по нормам цивильного права, либо не таким формальным в пре-торском и позднейшем Юстиниановом праве, либо своим поведением в качестве наследника (напр., оплата долгов наследодателя). При принятии наследства наследник в силу универсального характера наследственного правопреемства принимал не только активы наследодателя, но и все его долги и прочие обязательства (кроме обязательств сугубо личного характера, прекратившихся со смертью наследодателя). При этом по обязательствам наследодателя наследник отвечает в полной мере, избежать этой ответственности возможно лишь отказавшись от наследства в целом.
В Юстиниановом праве была установлена особая льгота, по которой наследник отвечал по долгам наследодателя лишь в размерах активов наследства. Для использования этой льготы опись и оценка (при участии заинтересованных лиц, нотариуса и оценщика) наследства должны быть составлены в течение 3 месяцев с того момента, как наследник узнал об открытии наследства в его пользу.
Вступление в наследство автоматически погашало взаимные обязательства наследника и наследодателя.
При непризнании кем-либо из должников наследодателя прав, переходящих по наследству, наследник имел право на те же иски, что и сам наследодатель.
Если право наследника не признавалось, ему предоставлялся особый цивильный иск об истребовании наследства, по своим последствиям аналогичный виндикационному иску собственника вещи. Преторский наследник получал для своей правовой защиты особый интердикт, с его помощью он мог получить владение наследуемыми вещами.
Если наследство не принято ни одним наследником, оно становилось выморочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим, бесхозным, т.е. могло быть свободно захвачено (оккупировано) любым лицом. Со времени принципата такое имущество стало передаваться государству. В период абсолютной монархии церкви муниципальным сенатам было предоставлено преимущественное право на получение выморочного наследства лиц, к ним принадлежащих (в частности, церкви после священнослужителей).
Римское право особенности принятия наследства
Что такое получение чужой собственности путем наследования? Это процедура, предполагающая переход прав на владения от наследодателя к наследнику, при условии выполнения статей закона о наследовании.
Порядок вступления человека в наследственные права, предполагает действие от собственного имени, с возможностью согласиться, принимая имущественные права, пришедшие со смертью родственника, или отказаться от них.
Важно! Преемство наследственной массы происходит только полностью, человек получает сбережения, иные ценности, долговые обязательства, оставшиеся невыполненными завещателем.
Законодательные нормы определяют правомочия человека на получение ценностей. При желании, субъект отказывается от получения правопреемства (если он не согласен оплачивать долги скончавшегося родственника). Преемник просто не посещает нотариуса за полгода, положенные для получения подобных прав, вследствие чего ценности переходят иным правопреемникам, согласно очереди, установленной законом.
Приобретение ценностей с любыми условиями запрещено, человек получает абсолютные права, на все объекты, либо ничего.
Получение возможности обладания собственностью умершего родственника возможно, после приобретения субъектом действий, предусмотренных законодательной базой.
Способы принятия наследства различаются:
- нотариальный, при наличии завещания, либо согласно установленным законом способам;
- путем фактического управления и владения ценностями.
Когда правопреемников несколько, каждый из них обладает правом самостоятельного осуществления своей воли: согласиться оформлять преемство, отказаться от этого правомочия. Человек получает собственность, а также долги, при их наличии.
Нотариально удостоверенные завещания считаются оптимальным способом, подтверждающим правомочия преемника согласно собственности, оставленную ему наследодателем.
Завещатель, создавая такой документ, определяет условия, являющиеся значимыми для него:
- каким преемникам отойдут ценности (указываются любые лица, не обязательно обладающие родственными связями с наследодателем, имеющие любой пол, возраст, принадлежность к гражданству любой страны): не редки случаи, когда наследниками становятся совершенно чужые лица, тогда как родственники лишаются правомочия наследования. Исключение составят субъекты, обладающие правомочиями приобретения обязательной части наследуемых ценностей, составляющих больше или половину доли, положенной по закону (для несовершеннолетней родни, а также лиц, не обладающих возможностью трудиться в силу определенных обстоятельств);
- какая именно собственность достанется конкретному человеку;
- пропорции разделения объектов при наличии нескольких наследников;
- условия получения владений.
Гражданский кодекс оставляет право на разделение имущества умершего человека между нескольких наследников, согласно закону, при наличии условий:
- умерший человек не написал завещания;
- документ, оставленный наследодателем, был признан недействительным;
- бумага содержит распоряжения лишь по части собственности покойного;
- наследник, указанный по тексту, не согласен получать такие права;
- наследник по завещанию умер до обретения наследственных правомочий.
Законодательство РФ определяет совокупность лиц, имеющих наследственные правомочия:
- Первая очередь: дети, родные или прошедшие процедуру усыновления, а также родившиеся после смерти наследодателя, супруги, родители или усыновители завещателя. Управление ценностями, доставшимися несовершеннолетним преемникам, производится их законным представителем.
- Братья, сестры умершего субъекта, бабушки и дедушки. Эта очередь получает правомочия при условии, что из первой никто не смог получить права, отказался от них, был лишен согласно законным основаниям.
- Дяди и тети, прабабушки и прадедушки. Каждое лицо имеет одинаковые права, приобретает равные доли наследуемого имущества. За исключением получения наследия супругом умершего человека, когда первоначально устанавливается его доля, затем остаток разделяется долевым образом между иными правопреемниками.
Порядок и сроки принятия наследства указаны законодательными актами, они могут устанавливаться завещательным распоряжением. Процедура имеет минимальные различия, заключающиеся в представляемых документах:
- наследники, получающие права согласно завещанию, должны предоставить эту бумагу;
- законные правопреемники – подтвердить наличие родственных связей, эти основания определяющие.
Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
Институт наследственной трансмиссии пришел к нам из римского права. В раннем римском праве право наследства понималось как сугубо личное; если наследник не смог принять по каким-либо причинам наследство, то открывалось наследство по закону. В преторском праве это означало, что наследник умирает, не успев принять наследство. Преторы стали давать ввод во владение, т.е. подключать наследников. Это и есть создание наследственной трансмиссии, т.е. переход права принять наследство, если прямой наследник не успел принять наследство из-за смерти.
Переход права на принятие наследства регулируется ст. 1156 ГК РФ. которая устанавливает, что, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства. не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а при завещанном наследственном имуществе — к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).
Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.
Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.
Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) не переходит к его наследникам.
Таким образом, наследственная трансмиссия — это переход права на принятие наследства. Она применяется только в том случае, когда наследник умирает, хотя на его имя составлено завещание или ему положено наследство по закону.
Главная особенность наследственной трансмиссии состоит в том, что она применяется только при двух условиях:
- данный наследник должен умереть после открытия наследства;
- наследство открыто, но наследник не успевает в течение шести месяцев вступить в наследство.
Если два основных условия соблюдены, то возникает право на принятие наследства у наследников.
Данная категория наследников будет вступать в наследство на общих основаниях.
Наследственная трансмиссия может возникнуть в течение шести месяцев, но при этом учитывается срок, когда наследник должен был сам принять наследство. И только если он умирает, не успев принять наследство, открывается наследственная трансмиссия. Законодатель дает возможность новому наследнику продлить срок принятия наследства на основании наследственной трансмиссии. Это три дополнительных месяца, которые должны исчисляться с того момента, когда открылась наследственная трансмиссия.
Открытие наследства. Принятие наследства. Необходимые наследники
Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия.
Открытие наследства по римскому праву допускалось только в имуществе умершего физического лица.
Однако не всякое лицо способно было быть наследодателем и наследником.
Наследодателем признавалось лицо, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей; лицо, способное иметь активное имущество.
В древнейшем праве рабы и даже подвластные дети не могли быть наследодателями.
В позднейшем праве запрет распространяется уже только на частных рабов, поскольку и подвластные дети, и общественные рабы получили право на пекулий.
Не могло быть наследодателем юридическое лицо.
Наследство не открывалось после римлянина, подвергнутого наказанию за преступление в виде capitis deminutio media.
После смерти перегринов наследование открывалось по праву их государства.
Наследником (heres) могло быть как физическое, так и юридическое лицо, которому переходило наследство умершего.
Наследниками могли быть даже рабы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти дети. Наследников могло быть несколько, и они назывались сонаследниками.