Практически советы: как защитить авторские права на софт?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Практически советы: как защитить авторские права на софт?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Часто бывает, что над созданием программного продукта трудится целая проектная команда. Часть разработчиков устроена в штат компании, другие привлекаются по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Правовая защита программное обеспечения начинается с оформления прав на него при приобретении или создании.

Права на программное обеспечение могут быть приобретены различными способами.

Самый простой — покупка уже созданного программного обеспечения у физического лица путем заключения договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ. Однако необходимо понимать, что такой способ крайне ограничен в сфере применения и по сути подходит только для ситуаций, когда автор программы уже создал её и желает продать.

Гораздо более распространены случаи, когда ПО создается по заказу фрилансерами или Вашими работниками.

Такой способ требует особого внимания к оформлению документов с разработчиками. Почему? Согласно Гражданскому кодексу РФ первоначально права на программу ЭВМ возникают у её авторов-физических лиц. Поэтому если Вы не лично писали исходный код программы и создавали дизайн интерфейса, важно надлежащим образом оформить переход прав на ПО Вам.

При этом важно учитывать, что помимо самой программы для ЭВМ, созданной разработчиками-программистами, в состав программного обеспечения могут входить и иные объекты интеллектуальной собственности, о чем мы говорили в разделе 1. Важно оформить переход прав от всех таких разработчиков.

Рассмотрим основные способы оформления такого перехода.

1. Создатели программного обеспечения — фрилансеры

Создание программного обеспечения фрилансерами — пожалуй, самая распространенная ситуация в сфере разработки программного обеспечения. Как правило, с фрилансерами заключаются гражданско-правовые договоры подряда или договоры оказания услуг. Это вполне допустимо, однако важно в таких договорах предусмотреть ряд моментов:

1. условие о распределении исключительных прав

В договоре нужно предусмотреть, кто является правообладателем программного обеспечения: заказчик, разработчик или может быть они владеют правами совместно? Кроме того, нужно прописать, вправе ли использовать ПО другая сторона (которая правообладателем по договору не является) и для каких целей?

Как выбрать договор на создание программного обеспечения

Заказчики не всегда понимают отличие между договорами на создание программного обеспечения. Обычно для оформления заказа на разработку программных продуктов используются договор возмездного оказания услуг, договор подряда либо договор авторского заказа (авторский договор).

Договор на услуги в принципе не подходит на данную роль, поскольку его предметом выступает осуществление определенной деятельности, а не создание определенного объекта и передача на него прав. Услуги по определению реализуются и потребляются в процессе их оказания и не имеют материального выражения. Безусловно, в результате оказания услуг может создаваться в том числе программное обеспечение, но такая деятельность является вторичной и, соответственно, права заказчика на такое ПО не защищаются должным образом по договору возмездного оказания услуг.

В отличие от договора на услуги возможность использования для разработки программного обеспечения договора подряда прямо предусмотрена в ст.1296 ГК РФ. Предметом такого договора является выполнение по заданию заказчика определенных работ по созданию конкретного ПО. Результатом работ, в отличие от услуг, всегда выступает определенный материальный объект. В рассматриваемом случае таким результатом является программное обеспечение с необходимыми заказчику характеристиками.

Таким образом, договор подряда на создание ПО в первую очередь направлен на разработку такого ПО в строгом соответствии с требованиями заказчика, изложенными в технической документации, и его последующую передачу заказчику. Здесь исполнитель сориентирован именно на результат, а не осуществление деятельности. Помимо этого, т.к. договор подряда направлен на передачу разработанного ПО заказчику, одновременно с ним заказчику переходит исключительное право на заказное ПО, как результат интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Договор авторского заказа также может использоваться для создания программного обеспечения. Однако в отличие от договора подряда на разработку ПО, авторский договор заключается непосредственно с автором, т.е. физическим лицом.
Поскольку автор как человек, творческим трудом которого создается программное обеспечение, традиционно считается более слабой стороной в сделке, нежели заказчик, законодательство предоставляет ему ряд преимуществ (см. ст.1288 – 1290 ГК РФ). В частности, по договору авторского заказа права на ПО не переходят автоматически к заказчику, а сохраняются у автора. Поэтому положения о передаче прав на ПО в полном объеме необходимо прямо включать в договор авторского заказа.

Однако это не означает, что в случае работы с программистом-фрилансером лучше заключать договор подряда. Напротив, такой договор может быть оспорен, т.к. в законе для оформления отношений с автором прямо предусмотрен иной договор, который изначально предоставляет заказчику меньше преимуществ.

Таким образом, при выборе конструкции договора необходимо обращать внимание на то, что является непосредственным предметом заказа и кто выступает на стороне исполнителя. Если предмет заказа – конкретное программное обеспечение, договор на услуги не подходит, т.к. последний направлен на деятельность определенного рода, в которой результат имеет вторичную роль. Если исполнителем по договору выступает физическое лицо (автор), то следует заключать договор авторского заказа.

При заказе ПО в сторонней организации или у ИП с сотрудниками, оформляется договор заказной разработки подрядного типа (ст.1296 ГК РФ). При этом необходимо помнить, что подрядчик по такому договору должен обеспечить переход исключительных прав от авторов.

Права на внутренние разработки (служебные произведения)

Программное обеспечение, созданное работником в пределах своих трудовых обязанностей, считается служебным произведением. Авторские права на служебное произведение принадлежат автору. Однако, исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное

Если работодатель в течение трех лет не начнет использование произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит работнику о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается работнику-автору (ст. 1295 ГК РФ).

Таким образом, по закону права на служебные произведения, включая программное обеспечение, а также сопутствующие материалы и разработки (архитектура, дизайн, документация), принадлежат работодателю только в том случае, кода такие произведения созданы штатными работниками в пределах установленных трудовых обязанностей, переданы работодателю и работодатель начал их использование либо засекретил в течение лет с даты передачи.

Читайте также:  Имущественные налоги в 2023 году: как взаимодействовать с налоговиками

Поэтому в настоящий момент не достаточно, что программный продукт или его часть созданы:

  • работником по трудовому договору;
  • в рабочее время и/или на оборудовании работодателя;
  • на основании конкретного служебного задания.

Отношения между автором, пользователем, правообладателем и другими участниками рынка интеллектуальной собственной (ИС) регулируются четвертой частью Гражданского кодекса РФ (последняя редакция от 18 июля 2019 года). Принятие этой части ГК стало завершающим этапом кодификации гражданского законодательства России в данной сфере. Попытки свести разные правовые аспекты ИС в единое целое предпринимались еще в XIX веке, но по разным причинам процесс затянулся. Главная цель масштабной кодификации – ввести нематериальные активы в правовой и экономический оборот наравне с традиционными материальными ценностями.

Сейчас в четвертой части ГК прописаны такие ключевые аспекты интеллектуального права, как порядок возникновения авторских и смежных прав, механизм их охраны и срок действия, а также комплекс связанных с ними иных норм – регистрационных правил. Вступление в силу обновленного ГК РФ в 2008 году повлекло за собой отмену серии федеральных законов для каждого отдельного вида интеллектуальной собственности. Это позволило расчистить запутанную систему правового регулирования креативной сферы и адаптировать ее к вызовам времени. Так в законодательстве появился термин «база данных», также относящийся к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

Согласно закону, автор программы для ЭВМ – тот человек, чьим творческим трудом она была создана. Составителем базы данных считается гражданин или юридическое лицо, организовавшие сбор материалов, их обработку и размещение. Эта информация может быть размещена на экземпляре базы данных или ее упаковке, говорится в статье 1333 ГК РФ.

Важно помнить, что у автора есть как имущественные права – это исключительное право, так и личные неимущественные права. Последние невозможно передать кому-то или отказаться от них, и такие права – право авторства, право на имя, и так далее – охраняются бессрочно. Кроме того, если программный продукт был создан по заказу, то исключительное право на него также принадлежит заказчику (за исключением иных случаев, предусмотренных договором между исполнителем и заказчиком).

Основной интерес представляют имущественные права. Как и в случае с другими результатами интеллектуальной деятельности, этот вид прав первоначально возникает у автора – программиста или составителя базы данных. Далее он может распоряжаться ими по своему усмотрению – передавать (и продавать) другому лицу по договору, лицензировать и так далее. Гражданин или юридическое лицо, по факту обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, является правообладателем. В соответствии со статьей 1229 ГК РФ, правообладатель может использовать произведение любым законным способом.

У автора базы данных также есть отдельный вид исключительного права – право на извлечение и использование отдельных материалов, содержащихся в базе. По статье 1335 ГК РФ, оно начинает действовать с 1 января года, следующего за годом ее создания, и активно в течение 15 лет. Данный срок возобновляется при каждом обновлении продукта.

Использование объекта авторских или смежных прав без разрешения правообладателя является нарушением. Сюда относятся удаление, его нелегальное воспроизведение и распространение произведение, а также присвоение авторства. Разрешается вносить изменения в оригинальное произведение (в том числе переводить его на иностранные языки) исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на технических средствах пользователя или для исправления явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем. Особенность программ в том, что их воспроизведением также считается запись на электронный носитель – включая внутреннюю память компьютера. Нарушением будет считаться и обход технических средств защиты программного продукта (кроме случаев, когда эти технологии изначально разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических средств защиты).

Права на программный код

Основной охраняемый элемент программы для ЭВМ — исходный текст. Представляет собой код, написанный на языке программирования и доступный для восприятия человеком. Поэтому программы для ЭВМ приравнены к литературным произведениям (ст. 1261 ГК РФ). Исходный код предназначен для передачи компьютеру инструкций по выполнению заданий.

Объектный код — результат взаимодействия исходного кода и программы-переводчика (компилятора). Представляет собой текст в виде нулей и единиц, который надлежит исполнить компьютеру. Этот код понятен только процессору, который воспроизводит программу при запуске и использовании.

После компиляции получить исходный текст невозможно, только если его не передал сам разработчик. Это позволяет автору и правообладателю контролировать программу и изменения исходного кода.

Программа, созданная при выполнении служебных обязанностей

Разработку программы также оформляют трудовым договором как создание служебного произведения. В нем помимо выплаты заработной платы обязательно предусматривается право программиста на выплату авторского вознаграждения. Здесь же прописывают правила, по которым произведение считается служебным: создано в рамках исполнения трудовых обязанностей, в рабочее время и по заданию работодателя. Права на программное обеспечение, материалы и разработки по умолчанию принадлежат работодателю. Он должен начать их использование или засекретить в течение трех лет с момента передачи. В противном случае права переходят автору.

Разработка компьютерной программы — творческий и интеллектуальный труд, в него вкладывают много сил, времени и денег. Поэтому исходный код сегодня — дорогой ресурс. И, чтобы получать из него прибыль, задумываться об авторских правах необходимо еще до начала создания программы.

Зарегистрировать софт разработчик, заказчики или владелец ПО может в Роспатенте.

Основные правила:

  • для каждой оформляемой программы нужна самостоятельная заявка;
  • совместно с заявкой предоставляются депонируемые материалы, которые подтверждают авторство разработчиков компьютерной программы;
  • уплата госпошлины в полном размере.

Роспатент проверяет правильность заполнения формуляров и бланков, состав пакета документов. Поскольку права на ПО возникают в момент его создания, экспертиза на новизну и уникальность не нужна. Если кто-либо захочет оспорить авторство программы, он может это осуществить в судебном порядке. Решение суда будет вынесено на основании предоставленных доказательств, подтверждающих, либо опровергающих авторство.

Последовательность действий при регистрации:

  1. Заполняется заявка, подготавливаются депонируемые материалы, реферат, оплачивается государственная пошлина.
  2. Комплект документов направляется в Роспатент.
  3. Роспатент проводит проверку поступивших документов, если это необходимо – направляет запросы на дополнительные бумаги.
  4. Если все документы удовлетворили ведомство, принимается решение о регистрации ПО, сведения о программе вносятся в государственный реестр.
  5. Правообладатель получает свидетельство о регистрации.
  6. Данные о новой программе публикуются в официальном бюллетене ведомства.

Наличие свидетельства о регистрации программы для ЭВМ, базы данных значительно упрощает защиту прав и коммерческое использование софта.

К имущественным правам автора относятся:

  • права на воспроизведение ПО любым способом;
  • на распространение, в том числе сдачу в аренду и продажу;
  • на модифицирование;
  • на регистрацию.
Читайте также:  Как заполнить и сдать формы РСВ и 4-ФСС за 2021 год

Исключительные права возникают, когда программа создается по заказу предприятия. Если компания приобретает исключительное право пользования компьютерной программой, то организация становится единственным ее владельцем.

Автор (разработчик) программного продукта не имеет право продавать или предоставлять его другим лицам. Исключительное право переходит к организации-покупателю на основании договора отчуждения (ст. 1234 ГК РФ).

Исключительные права в бухгалтерском учете учитываются в составе нематериальных активов (НМА). Так как единовременно соблюдаются следующие условия (п. 3 ПБУ 14/2007):

  • у организации есть документы, которые подтверждают ее права на использование объекта НМА;

  • объект НМА можно отделить от других объектов;

  • объект НМА не имеет материально-вещественной формы;

  • организация не планирует продавать права на компьютерную программу как минимум в течение года;

  • компьютерная программа используется в производстве продукции (работ, услуг) или для управленческих нужд;

  • объект может принести экономическую выгоду (доходы);

  • срок использования компьютерной программы превышает 12 месяцев;

  • первоначальная стоимость НМА может быть достоверно определена.

Чтобы программу включить в состав НМА в налоговом учете, необходимо выполнение следующих условий (п. 3 ст. 257 НК РФ):

  • организация имеет документы, которые подтверждают ее права на использование объекта НМА;

  • объект может принести экономическую выгоду (доходы);

  • срок использования компьютерной программы превышает 12 месяцев.

Автором признается лицо, трудом которого создана программа для ЭВМ, а программой — «объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата (включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения)».

Авторское право распространяется на любые программы, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме.

Правовая охрана охватывает все виды программ (в том числе операционные системы), причём они могут быть выражены на любом языке и в любой форме. Но, при этом, правовая охрана не распространяется на идеи, принципы, методы, процессы, системы, способы, факты, открытия и концепции, лежащие в основе программы или какого-либо её элемента.

Авторское право на программы не связано с правом собственности на их материальный носитель (дискета, винчестер, компакт-диск). Любая передача прав на материальный носитель (и его самого) не влечет за собой передачи каких-либо прав на программу для ЭВМ.

Нарушение прав на программу для ЭВМ

Вне зависимости от регистрационного подтверждения прав, ими можно распоряжаться следующими способами:

  • самостоятельное использование для извлечения прибыли или на безвозмездной основе;
  • путем заключения договора о полном отчуждении прав (при этом право на авторство сохраняется неизменным);
  • путем оформления лицензионных договоров с одним или несколькими лицами.

Нарушения прав законно владельца указанного объекта может выражаться в несанкционированном использовании для собственных целей или для коммерческого распространения контрафактного продукта без согласия правообладателя. При наличии лицензионного договора нарушение может заключаться в следующем:

  • отказ перечислить автору вознаграждение, либо нарушение сроков регулярных платежей;
  • несоблюдение территориальных правил использования программы – например, распространение программы на субъекте РФ, который не был указан в договоре;
  • использование программы после истечения срока договора;
  • передача прав на программные продукты третьим лицам, если это не было предусмотрено договором.

Для защиты прав на результат интеллектуального труда закон дает возможность предъявить нарушителю требование о полном и немедленном запрете использования или распространения чужого объекта. Даже если это требование выполнено, правообладатель может потребовать возмещение убытком или выплаты компенсации.

Убытки для обращения в суд должен рассчитать сам правообладатель — они включают фактический ущерб и упущенную выгоду. Наиболее простым вариантов является взыскание компенсации, так как необходимо лишь доказать факт нарушения, а в ряде случаев и количество контрафактных экземпляров продукта. Правила расчета суммы компенсации зафиксированы в ст. 1301 ГК РФ и определяются следующим образом:

  • в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. (точная сумма будет указана в судебном акте, исходя из характера выявленного нарушения прав);
  • в двукратном размере от совокупной стоимости контрафактной продукции (например, экземпляров программ или магнитных носителей);
  • в двукратном размере права использования продукта или базы данных.

Оформление прав на программное обеспечение, создаваемое на заказ

Гражданский кодекс РФ содержит две договорные конструкции, специально предназначенные для разработки программного обеспечения на заказ – договор заказа и договор авторского заказа.

Эти договоры отличаются, прежде всего, субъектным составом: договор авторского заказа может быть заключен только с автором, то есть физическим лицом, а договор заказа, напротив, заключается с юридическим лицом, работники (подрядчики) которого осуществляют разработку программы. Различия в субъектном составе указанных договоров обусловливают в том числе разницу в рисках заказчика: так как по договору заказа цепочка субъектов удлиняется за счет работников, а иногда и подрядчиков исполнителя, риск того, что в силу дефектов оформления прав на создаваемую программу заказчик не получит исключительное право на нее, достаточно велик.

Что касается распределения прав по таким договорам, то по договору заказа исключительные права на созданное произведение по общему правилу принадлежат заказчику. По договору авторского заказа исключительные права, наоборот, по умолчанию остаются за автором. Таким образом, договор авторского заказа требует специального регулирования распределения исключительных прав в пользу заказчика.

Особенность этих договоров состоит в том, что на момент заключения договора программное обеспечение еще не создано. В связи с этим особое внимание необходимо обратить на описание программы, которая должна быть создана по договору. Одного названия недостаточно для идентификации программы. Необходимо описать ее функционал, требования к языку программирования, интерфейсу, иные технические требования. Как правило, описание программы включают в техническое задание. Недостаточная идентификация программы в договоре может привести к тому, что предмет договора будет признан несогласованным, а сам договор – незаключенным.

Кроме того, недостаточная идентификация программы по договору может привести к тому, что разработанная программа не будет отвечать ожиданиям заказчика, а ее доработка потребует дополнительного финансирования со стороны заказчика.

Если разрабатывается сложная программа, зачастую требования заказчика к такой программе могут изменяться, уточняться или дополняться по ходу разработки. В таких случаях необходимо предусмотреть в договоре порядок внесения изменений в техническое задание.

Еще один риск связан с наличием недостатков в программе. При разработке может возникнуть ситуация, когда программа содержит в себе ошибки, которые препятствуют ее нормальному функционированию и использованию. Закон не содержит требований к качеству результата интеллектуальной деятельности, создаваемого на заказ. Для минимизации указанного риска необходимо включать в договор условия о качестве программы с описанием допустимых недостатков и порядка устранения разработчиком всех иных недостатков программы. На практике в договоры на создание программного обеспечения зачастую включают условие об обязательной проверке программы членами проектной команды, за исключением автора соответствующего кода или его части, на предмет наличия дефектов. Такая процедура позволяет выявить и устранить недостатки в программе еще на этапе ее разработки. Имеет смысл также согласовать в договоре процедуру тестирования и приемки программы заказчиком с подписанием акта приема-передачи материального носителя, содержащего финальную версию программу.

Читайте также:  Великобритания: получение визы для россиян в 2023 году самостоятельно

Самый главный риск разработки программ на заказ связан с возможными препятствиями для возникновения исключительных прав у заказчика программы.

В договоре авторского заказа такой риск может быть реализован, если разработчик разрабатывает программу не самостоятельно, а, например, модифицирует программу, разработанную третьим лицом. Что же касается договора заказа, то здесь сложности могут быть связаны с ненадлежащим оформлением отношений между компанией-исполнителем и работниками-разработчиками. Так, например, если разработка программ не входит в должностные обязанности работников или программа не создана на основании специального задания работодателя, исключительные права на созданную программу будут принадлежать работнику, а компания-исполнитель не сможет распоряжаться такой программой. Для минимизации этого риска рекомендуется включать в договоры заверения о том, что программа не обременена правами третьих лиц, а также условие о возмещении потерь на случай, если исключительные права на программу у заказчика не возникнут и если третьи лица предъявят заказчику какие-либо требования в связи с нарушением их прав.

При заключении договора авторского заказа следует учитывать, что закон содержит некоторые императивные положения, направленные на защиту автора (разработчика) как слабой стороны такого договора. В первую очередь, это положение об ограниченной ответственностью автора: в соответствии с п. 2 ст. 1290 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику. Помимо этого, для разработчика предусмотрен льготный период для завершения разработки программы. Он предоставляется разработчику при наличии уважительных причин на момент наступления срока передачи программы заказчику.

Таким образом, при прочих равных условиях, заказчику выгоднее заказать программу не у фрилансера, а у компании.

Что касается разработчика, его основным риском при разработке программ на заказ является утрата прав на разработанную программу. Данный риск актуален, когда разработчик планирует использовать код или часть кода, отвечающую за определенный функционал программы, в своей дальнейшей деятельности, в том числе для разработки на заказ программ со схожим функционалом.

В отличие от заказчика, разработчик в соответствии с договором заказа может быть полностью лишен права использовать программу для собственных нужд. В связи с этим разработчик при заключении договора заказа должен уделять особое внимание условиям о распределении прав и отдельно оговаривать право использования разработанной программы как для собственных нужд, так и при разработке иного программного обеспечения на заказ. Иногда заказчику достаточно исключительной лицензии на программу. В таком случае целесообразно оставить исключительные права на программу за разработчиком, который в дальнейшем сможет модифицировать ее и использовать в рамках других проектов, а заказчику предоставить право использовать программу в необходимых ему пределах.

Таким образом, защита программного обеспечения в рамках российской правовой системы имеет множество нюансов, которые следует учитывать разработчикам на всех этапах работы с программным обеспечением, начиная с подготовки к разработке программы и заканчивая распоряжением правами на него. Кроме того, обеспечение защиты программного обеспечения, как правило, требует комплексного подхода и выработки четкой стратегии такой защиты.

Исключительные права возникают, когда программа создается по заказу предприятия. Если компания приобретает исключительное право пользования компьютерной программой, то организация становится единственным ее владельцем.

Автор (разработчик) программного продукта не имеет право продавать или предоставлять его другим лицам. Исключительное право переходит к организации-покупателю на основании договора отчуждения (ст. 1234 ГК РФ).

Исключительные права в бухгалтерском учете учитываются в составе нематериальных активов (НМА). Так как единовременно соблюдаются следующие условия (п. 3 ПБУ 14/2007):

  • у организации есть документы, которые подтверждают ее права на использование объекта НМА;

  • объект НМА можно отделить от других объектов;

  • объект НМА не имеет материально-вещественной формы;

  • организация не планирует продавать права на компьютерную программу как минимум в течение года;

  • компьютерная программа используется в производстве продукции (работ, услуг) или для управленческих нужд;

  • объект может принести экономическую выгоду (доходы);

  • срок использования компьютерной программы превышает 12 месяцев;

  • первоначальная стоимость НМА может быть достоверно определена.

Чтобы программу включить в состав НМА в налоговом учете, необходимо выполнение следующих условий (п. 3 ст. 257 НК РФ):

  • организация имеет документы, которые подтверждают ее права на использование объекта НМА;

  • объект может принести экономическую выгоду (доходы);

  • срок использования компьютерной программы превышает 12 месяцев.

Таким образом, если в бухгалтерском учете программа для ЭВМ относится к НМА, то в налоговом учете этот программный продукт также будет признан нематериальным активом.

В бухгалтерском и налоговом учете компьютерная программа учитывается по первоначальной стоимости. Эта первоначальная стоимость равна сумме всех затрат на ее приобретение.

Чтобы определить, относится то или иное программное обеспечение к НМА, не всегда достаточно проанализировать соответствующие ПБУ. Ведь в данном вопросе, прежде всего, необходимо понять, приобретает организация исключительное право или нет.

Помимо права собственности и других вещных прав, гражданское законодательство определяет основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав).

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (их называют интеллектуальной собственностью) относятся к объектам гражданских прав. К ним относятся также вещи, иное имущество, работы, услуги, нематериальные блага, которые находятся в гражданском обороте и права на которые по общему правилу свободно отчуждаются на основании сделок, переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация) или иным способом. Исключение составляют случаи, когда такие права ограничены в обороте.

Исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (видов интеллектуальной собственности), содержится в п. 1 ст. 1225 ГК РФ.


Похожие записи:

Оставить Комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *